Государственное юридическое бюро информирует
24 декабря 2024
Как получить наследство если прошло много лет
Наследование – процедура, ограниченная во времени. Закон устанавливает сроки, на протяжении которых наследники должны вступить в права, выполнить обязательства, распорядиться наследственным имуществом. Гражданским кодексом установлен шестимесячный срок принятия наследства. Он начинает исчисляться: со дня смерти; со дня, когда приобрело юридическую силу решение суда о признании умершим; со дня, когда приобрело юридическую силу решение суда о лишении наследственных прав наследников предыдущей очереди или наследников по завещанию; со дня, когда наследники предыдущей очереди или наследники по завещанию отказались от наследования.
На протяжении шестимесячного срока претенденты на принятие наследства должны выполнить предписания закона – посетить нотариальную контору с письменным заявлением и пакетом документов, подтверждающих наследственные права, оплатить госпошлину. И по истечении 6 месяцев – получить Свидетельство о наследстве и стать полноправными владельцами унаследованного имущества. А можно ли принять наследство, если пропущен срок?
В юридической практике нередки случаи, когда наследник появляется спустя длительный промежуток времени – пять, десять, двадцать лет. Исходя из соображений справедливости, законодатель предусмотрел возможность принятия наследства, даже если пропущены все возможные сроки. Согласно Гражданского кодекса, есть возможность восстановить пропущенный срок принятия наследства. Для этого даже предусмотрено два способа: судебный и внесудебный.
Хорошо, если в случае опоздания можно добиться понимания со стороны остальных наследников, которые вовремя вступили в наследство. Необходимо обратиться в нотариальную контору, где велось дело о наследстве, подать заявления от каждого наследника или письменное соглашение всех наследников. Далее получить новые Свидетельства о наследстве и аннулировать выданные прежде.
Вторым способом восстановить пропущенный срок является обращение с иском в судебный орган. К иску нужно приложить документы (или другие доказательства, например, показания свидетелей), которые доказывают, что срок был пропущен не просто так, не случайно — а по уважительной причине. Закон не приводит полный перечень возможных уважительных причин, но таковыми могут быть: болезнь, сложные семейные обстоятельства, проживание в удаленной местности, сокрытие родственниками информации о смерти наследодателя. Являются причины пропуска срока уважительными или нет – суд определяет на основе представленных доказательств.
Согласно закону, исковое заявление следует подать в суд не позже, чем через полгода (6 месяцев) с момента, когда прекратилось действие обстоятельств, ставших уважительной причиной пропуска срока.
Кроме документов, которые служат доказательствами уважительных причин, к иску нужно приложить также документы, подтверждающие право наследования (по закону – документы о родственной связи, по завещанию – непосредственно завещание), документы о наследственном имуществе.
Если суд примет положительное решение по иску, наследственные доли будут перераспределены с учетом нового наследника, выданные ранее Свидетельства и совершенные сделки с наследственным имуществом – признаны недействительными. Таким образом, шансы вступить в наследство даже по прошествии длительного срока – пяти, десяти, двадцати лет – достаточно высоки, если несвоевременное вступление в наследство было вызвано уважительными причинами, которым есть документальное объяснение.
28 октября 2024
Развод родителей при наличии маленького ребенка
Развод бывает быстрым, легким и «безболезненным», но если у мужа и жены есть маленький ребенок — рассчитывать на это не стоит. Даже если супруги едины в своем желании развестись, наличие у них маленького ребенка требует обязательного судебного разбирательства, в котором будут подниматься не только вопросы взаимоотношений разводящихся супругов, но и вопросы дальнейшего материального обеспечения, воспитания, места проживания ребенка.
Разумеется, рождение ребенка – не препятствие для расторжения брака, если супруги-родители поняли, что дальнейшее совместное проживание невозможно. Прежде всего следует сказать о том, что развод между родителями несовершеннолетнего ребенка может быть произведен только в суде. Административный развод (через ЗАГС) - невозможен, поскольку судебный орган призван защищать права детей на полноценное воспитание, материальное обеспечение, достойные условия проживания, развитие. Но существует и исключение из данного правила. Семейное законодательство предусматривает несколько оснований, позволяющих даже при наличии маленького ребенка разводиться через ЗАГС, а не через суд, причем в одностороннем порядке:
· Если супруг недееспособен по решению суда;
· Если супруг пропал без вести, что установлено решением суда;
· Если супруг лишен свободы более чем на 3 года приговором суда.
В этих случаях обращаться в суд не обязательно, достаточно подать в орган ЗАГС заявление о разводе, приложив к нему подтверждающий вышеуказанные обстоятельства документ (решение или приговор суда).
Расторжение брака, в котором есть ребенок, может происходить по инициативе одного из супругов-родителей, а также по совместной инициативе супружеской пары. Может ли муж стать инициатором развода с женой, если у них есть совместный ребенок? Все зависит от возраста ребенка. Согласно Семейного кодекса, наличие ребенка младше 1 года делает развод по инициативе мужа невозможным, если жена не поддержит инициативу мужа. Иск о разводе, поданный мужем без согласия жены, не будет рассмотрен судом. Но как только ребенку исполнится 1 год – муж может развестись с женой уже без ее согласия.
Дополнительная особенность развода с женой при наличии маленького ребенка – алименты. Если жена находится в отпуске по уходу за ребенком младше 3 лет, следовательно, не работает и нуждается в материальной поддержке, после развода на мужа будет возложено обязательство содержать не только ребенка, но и его мать – до достижения ребенком 3 лет. Размер алиментов будет определен в судебном порядке.
В отличие от мужа, жена может инициировать развод в любое время, независимо от возраста ребенка. Согласие или несогласие мужа в данном случае решающего значения не имеет. Считается, что женщина в период беременности и ухода за новорожденным ребенком более уязвима и незащищена в психологическом, финансовом, физическом плане, и, если при этом она принимает решение развестись с мужем, значит, на то есть веские и заслуживающие внимания причины. Разумеется, эти причины будут рассмотрены в судебном порядке. Мать ребенка младше 3 лет, которая не работает, вправе просить суд о взыскании алиментов не только на содержание ребенка, но и на собственное содержание до тех пор, пока не восстановится ее трудоспособность.
01 октября 2024
За сколько лет можно подать на алименты
Суть и назначение алиментных обязательств – обеспечение ребенка достаточными средствами для полноценного роста и развития. С какого момента на родителей возлагаются обязанности по обеспечению ребенка? В самом широком смысле – с рождения. В узком, юридическом смысле – обязанность выплачивать алименты возлагается на мать или отца согласно законодательству. Если один из родителей не выполняет обязанность содержать ребенка, к нему приходится применять меры принудительного взыскания алиментов. Иногда приходится взыскивать с отца денежные выплаты еще задолго до развода. Иногда – наоборот: после развода проходит много времени, прежде чем мать решает взыскать выплаты на детей.
Возникает закономерный вопрос: за какой срок допускается взыскание алиментов? С точки зрения законодательства, родитель несёт обязанность по выплате алиментов с момента подачи в суд искового заявления о взыскании алиментов, при этом не имеет значения, как давно произошел развод между родителями, как долго дети оставались без материальной поддержки, как долго длился судебный процесс. Момент подачи матерью иска – момент, с которого начинается принудительное взыскание выплат.
Еще один часто задаваемый вопрос: если обязанность содержать детей лежит на родителях с рождения ребенка, независимо от заключения или расторжения брака, почему нельзя взыскать алименты за весь срок, на протяжении которого эта обязанность не выполнялась?
На этот вопрос есть несколько ответов. Во-первых, в процессуальном законодательстве есть понятие сроков давности – к таким правоотношениям применяется 3-летний срок. Во-вторых, существует проблема доказывания – чтобы требовать алименты за прошедшее время, мать должна доказать, что отец не выполнял обязанность по содержанию детей. Таким образом, закон допускает возможность взыскания алиментов за предыдущий срок, но этот срок ограничивается 3 годами до момента подачи в суд иска. Однако далеко не в каждом случае суд назначает выплаты алиментов за прошлое время.
Чтобы взыскать алименты на прошедшее время (в пределах 3-летнего срока), нужно обязательное соблюдение условия: до подачи в суд иска, мать пыталась добиться добровольной выплаты алиментов во внесудебном порядке (предпринимала все доступные меры – писала, звонила, посылала счета, напоминала о нуждах и потребностях детей), однако все эти попытки не принесли никакого результата – отец отказывался поддерживать мать и содержать детей.
Дела о взыскании алиментов за прошлые годы рассматриваются в судах достаточно часто. Суд выносит решение на основе всех обстоятельств дела, выслушав доводы и рассмотрев доказательства сторон. Отец вправе заявить возражение на иск, поданный матерью, или подать встречный иск. А если решение суда покажется ему несправедливым – может обжаловать его в апелляционном порядке.
Однако, как показывает судебная практика, положительные решения в пользу матерей суд выносит далеко не по всем искам. Конечно, матери добиваются взыскания алиментов на детей, но только с момента подачи иска, а не за прошедшее время.
Причина тому — сложность со сбором доказательной базы. Кроме того, матери не всегда могут привести убедительные доводы, почему так долго не подавали в суд, если потребности ребенка систематически оставались неудовлетворенными.
27 июня 2024
Определение места жительства ребенка и порядка общения с ним
Гражданский кодекс РФ установил, что местом жительства ребенка до 14 лет является место жительства его законных представителей. При раздельном проживании родителей место жительства ребенка устанавливается соглашением родителей.
Законом предусмотрено 2 варианта установления места жительства несовершеннолетних детей:
- заключение между супругами соглашения об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка и о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка;
- установление места жительства несовершеннолетнего через суд.
Соглашение содержит информацию о месте проживания ребенка и о порядке общения ребенка с родителем, который живет отдельно (к примеру, о времени, месте, продолжительности общения, порядке такого общения, о возможности присутствия других лиц и др.). Родители при составлении соглашения должны учитывать мнение ребенка, его режим и интересы.
К соглашению также часто прилагается график общения с ребенком (в обычное время, в праздничные дни и каникулы). В соглашении подробно прописываются права и обязанности сторон. В соглашении должен быть указан срок его действия. Обычно срок действия ограничивается моментом достижения ребенком 18 лет.
В случае расторжения брака между родителями, имеющими несовершеннолетнего ребенка, вопрос о месте проживания ребенка разрешается судом при рассмотрении иска о расторжении брака, даже если супруги не включали в исковое заявление такое требование.
Семейный кодекс РФ устанавливает, что при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития.
При рассмотрении споров этой категории суды учитывают также с кем, и какой период времени проживал ребенок до рассмотрения спора в суде, кто фактически осуществлял уход за ребенком, занимался его развитием (кто водит ребенка в детский сад или школу, развивающие кружки и секции, в поликлинику).
Важно также поведение второго родителя – не уклонялся ли он от участия в воспитании и материальном обеспечении ребенка. Оценивается наряду со всеми обстоятельствами также наличие или отсутствие факта злоупотребления сторон своими родительскими правами, суд может назначить судебно-психологическую экспертизу, которая проводится с целью установления наличия или отсутствия негативного психологического влияния на ребенка со стороны одного из родителей или других близких родственников, мотивов каждой из сторон спора, психологической характеристики взаимоотношений ребенка с родителями.
Закон не устанавливает приоритета матери перед отцом при определении места жительства ребенка, однако подавляющее большинство споров разрешаются судом в пользу матери. Суды определяют место жительства ребенка исходя из его интересов, а также с обязательным учетом мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет. При вынесении решения об определении места жительства ребенка суд учитывает множество факторов. Ни одно обстоятельство (кроме явной опасности для жизни, физического и психического здоровья ребенка) нельзя рассматривать как безусловное основание для передачи ребенка второму родителю.
28 мая 2024
Процедуры банкротства гражданина
Банкротства гражданина преследует в первую очередь цели освобождения добросовестных должников от непосильных долговых обязательств, которые они объективно не способны погасить. По общему правилу гражданин, прошедший процедуру банкротства, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Банкротство граждан возможно либо через суд, либо во внесудебном порядке в зависимости от размера задолженности и иных установленных законом обстоятельств.
Подать заявление о внесудебном банкротстве может только сам должник-гражданин. Инициировать банкротство гражданина через суд могут: сам гражданин, его кредиторы, уполномоченные органы в отношении требований об уплате обязательных платежей и требований РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по денежным обязательствам.
Требование о признании гражданина банкротом может быть заявлено в суд при наличии требований к нему на сумму не менее чем 500 тыс. рублей и при условии их неисполнения в течение 3 месяцев. Сам гражданин при наличии задолженности в указанном размере обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом.
Дело о банкротстве гражданина вне зависимости от наличия/отсутствия у него статуса ИП рассматривается арбитражным судом по месту жительства такого гражданина. Дела о банкротстве граждан - ИП рассматриваются по общим правилам с учетом ряда особенностей. В ходе рассмотрения дел о банкротстве гражданина в судебном порядке могут использоваться 3 процедуры банкротства: реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина (на стадии ее введения гражданин признается банкротом) и мировое соглашение.
В процедурах реструктуризации долга и реализации имущества гражданина на него накладываются ограничения по совершению сделок и распоряжению денежными средствами. Также в связи с признанием гражданина банкротом для него на определенный период наступает ряд негативных последствий, в частности, необходимость сообщать сведения о своем банкротстве при получении кредитов и займов, невозможность занимать руководящие должности.
При возбуждении производства суд, как правило, вводит реструктуризацию долгов гражданина и утверждает финансового управляющего, который, в частности, ведет реестр кредиторов должника, созывает собрания кредиторов и в зависимости от введенной процедуры банкротства осуществляет иные полномочия, связанные с управлением делами должника и исполнением обязательств должника перед кредиторами.
В процедуре реструктуризации долгов разрабатывается план реструктуризации долгов гражданина, представляющий собой график погашения задолженности должника перед кредиторами, также план может предусматривать проведение иных мероприятий в целях восстановления платежеспособности должника, например, прощение части долга кредиторами, погашение задолженности за должника третьими лицами и т.п.
Гражданин быть признан банкротом не только судом, но и во внесудебном порядке. Внесудебный порядок признания гражданина банкротом применяется только в ситуациях, когда инициатором банкротства является сам должник. Кредиторы гражданина-должника могут требовать признания его банкротом только в судебном порядке. С 3 ноября 2023 года обратиться с заявлением о внесудебном банкротстве можно при наличии задолженности не менее 25 тысяч рублей и не более 1 млн рублей.
Заявление подается в МФЦ. Сама процедура, включая размещение всех необходимых сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, для гражданина бесплатна. Она занимает 6 месяцев, по истечении которых гражданин освобождается от исполнения своих обязательств перед кредиторами, за исключениями, оговорёнными в законе.
Процедура внесудебного банкротства накладывает на гражданина ряд ограничений, в частности, в период внесудебного банкротства гражданин не имеет права совершать сделки по получению займов, кредитов, выдаче поручительств и иные обеспечительные сделки. Повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства гражданин может не ранее чем по истечении 5 лет после дня ее прекращения или завершения.
24 апреля 2024
Как платить алименты без исполнительного листа
Как известно, основанием для денежных перечислений в пользу получателя алиментов является исполнительный документ. Но в силу разнообразных причин исполнительный документ может отсутствовать. Например, отец несовершеннолетнего ребенка изъявил желание платить алименты добровольно, поэтому мать не обращалась в суд.
К нам в бюро обратились с таким вопросом: После увольнения с прежнего места работы, смены места жительства и трудоустройства на новой работе – обнаружилась утеря исполнительного документа. В связи с переездом – нет возможности получить дубликат в суде, который принимал решение об алиментах. Бухгалтер отказывается удерживать и перечислять часть зарплаты при отсутствии исполнительного листа. Неужели невозможно платить алименты без судебных документов?
Юридическое бюро дало разъяснение по данному вопросу: Исполнительный лист – только одно из оснований для выплаты алиментов. Кроме него возможна выплата в добровольном порядке. Достаточным основанием для перечислений денежных сумм является личное заявление алиментоплательщика, поданное в бухгалтерию. В заявлении обязательно должны быть указаны следующие сведения: Ф.И.О. плательщика и получателя алиментов; начало и регулярность алиментных платежей (как правило, ежемесячно); размер платежей (фиксированная денежная сумма или процент от заработной платы); реквизиты для перечислений; дата подачи; подпись.
Нужно обратить внимание на то, что добровольный характер выплат еще не значит, что плательщик вправе уменьшать размер алиментных платежей по сравнению с тем, который назначен судом. Он вправе платить больше, чем предписывает закон, но ни в коем случае не меньше: 25% от зарплаты - одному ребенку, 33% — двум, 50% — трем.
Для того чтобы платить алименты без исполнительного листа, необходимо действовать согласно установленным законом процедурам. В случае, если сторонами соглашение о размере алиментов заключено в добровольном порядке, оно должно быть оформлено в письменной форме и заверено нотариально. В случае недобровольности уплаты алиментов, судебное решение о выплате алиментов может быть установлено в судебном порядке. В данном случае, исполнительный лист выдается на основании решения суда. Однако, если стороны достигли соглашения о размере алиментов в добровольном порядке и затем один из них отказывается выполнять свои обязательства по уплате алиментов без соответствующего исполнительного листа, другая сторона имеет право обратиться в суд с иском о взыскании алиментов, ссылаясь на добровольное соглашение и требуя его исполнения.
Важно отметить, что для возможности уплаты алиментов без исполнительного листа, необходимо иметь право на получение алиментов в соответствии с законодательством. Также следует иметь документальное подтверждение о необходимости уплаты алиментов, например, решение суда или нотариально заверенное соглашение между сторонами.
В случае нарушения обязательств по уплате алиментов, лицо, обязанное выплачивать алименты, может быть привлечено к ответственности в соответствии с законодательством. Таким образом, плата алиментов без исполнительного листа возможна при наличии добровольного соглашения сторон, оформленного в соответствии с законодательством. Однако, в случае нарушения обязательств по уплате алиментов, стоит обратиться в суд для взыскания алиментов с привлечением соответствующей ответственности за уклонение от их уплаты.
Достойной заменой исполнительному документу вполне может служить алиментное соглашение – согласно статье 100 СК РФ, оно имеет силу исполнительного листа или судебного приказа.
Соглашение обязательно должно быть удостоверено нотариусом – в противном случае оно не будет иметь юридической силы исполнительного листа и не поможет принудительно затребовать денежные суммы в случае невыплаты. Достаточно лишь обратиться с документом в службу судебных приставов – на этом основании будет возбуждено исполнительное производство.
27 марта 2024
Как продать квартиру, если есть доля несовершеннолетнего ребенка
Собственниками квартиры могут быть не только взрослые, но и несовершеннолетние дети. Обычно им выделяется некая доля. Ребенок не может распоряжаться ею самостоятельно, за него это делают мать, отец, опекуны или представители органа опеки. Зачастую родители хотят продать квартиру, в связи с чем приступают к поиску покупателя. Но не стоит забывать, что дети в долевой собственности – это отдельная история. Придется считаться с интересами маленьких владельцев жилья. Почему так сложно продать квартиру, в которой есть доля ребенка? На что обратить внимание?
Родители могут продать квартиру, в которой имеется доля их несовершеннолетнего сына или дочери. Однако потребуется одобрение со стороны местного органа опеки. Если они дадут согласие – сделка состоится, а если откажут – возникнут трудности.
Основное условие в таких сделках – предоставление ребенку доли в новой квартире. Например, родители продают старую жилплощадь и покупают новую квартиру. Придется выделить долю ребенку, причем она не должна быть меньше текущей.
Причины для продажи квартиры с долей ребенка могут быть разными:
1. Улучшение жилищных условий семьи – родители накопили достаточную сумму, взяли ипотеку, оформили материнский капитал.
2. Размен квартиры вследствие развода матери и отца.
3. Острая необходимость в лечении супруга или ребенка.
4. Переезд из неблагополучного, криминогенного, неразвитого или экологически опасного региона.
С какого возраста ребенок может продать свою долю? Юридические сделки – прерогатива совершеннолетних дееспособных лиц. Дети, в силу недостижения 18 лет, ограничены в своих действиях. Важное значение играет возраст ребенка – исходя из этого у детей появляются права и обязанности:
- малолетство (от 6 до 14 лет) – ограничены в распоряжении имуществом, особенно с недвижимостью. Интересы малолетнего ребенка представляют его родители, опекуны или представитель органа опеки;
- подростковый (от 14 до 17 лет включительно) – имеют больший круг полномочий, в частности правом подписи на юридических документах. Однако все еще действуют с согласия законных представителей – матери и отца. Уже с 14 лет ребенка могут спросить, согласен ли он на продажу квартиры? Ответ играет пусть и не решающее, но важное значение для опекунского совета;
- совершеннолетние (от 18 лет и старше) – никаких ограничений по сделкам не предусмотрено (исключение – ограниченная дееспособность или недееспособность в силу психических отклонений).
Затевая продажу жилья, супруги должны прийти к общему решению. Если мать обратиться в орган опеки, а отец будет против – разрешение не выдадут. Развод и раздельное проживание роли не играют – согласие отца получить все же придется, пусть и через суд.
Если второй супруг признан умершим или пропавшим без вести – нужно приложить копию судебного решения. Аналогично и в случае с лишением родительских прав в отношение ребенка-собственника. Если отец умер – понадобится свидетельство о смерти из ЗАГС.
Пример: Некая гражданка собиралась продать 2-комнатную квартиру и приобрести 3-комнатную – для себя, матери и сына. Отец ребенка с ними не проживал. Ранее он был лишен судом родительских прав за пьянство и систематические побои ребенка. Согласия на продажу квартиры он не давал. Гражданка обратилась за консультацией в орган опеки. Представитель органа опеки разъяснила, что раз отец лишен родительских прав, требовать от него согласия не нужно. Достаточно написать заявления и приложить копию судебного постановления. Таким образом, гражданке не пришлось получать согласие бывшего мужа.
27 февраля 2024
Как продать квартиру, если есть доля несовершеннолетнего ребенка
Собственниками квартиры могут быть не только взрослые, но и несовершеннолетние дети. Обычно им выделяется некая доля. Ребенок не может распоряжаться ею самостоятельно, за него это делают мать, отец, опекуны или представители органа опеки. Зачастую родители хотят продать квартиру, в связи с чем приступают к поиску покупателя. Но не стоит забывать, что дети в долевой собственности – это отдельная история. Придется считаться с интересами маленьких владельцев жилья. Почему так сложно продать квартиру, в которой есть доля ребенка? На что обратить внимание?
Родители могут продать квартиру, в которой имеется доля их несовершеннолетнего сына или дочери. Однако потребуется одобрение со стороны местного органа опеки. Если они дадут согласие – сделка состоится, а если откажут – возникнут трудности.
Основное условие в таких сделках – предоставление ребенку доли в новой квартире. Например, родители продают старую жилплощадь и покупают новую квартиру. Придется выделить долю ребенку, причем она не должна быть меньше текущей.
Причины для продажи квартиры с долей ребенка могут быть разными:
1. Улучшение жилищных условий семьи – родители накопили достаточную сумму, взяли ипотеку, оформили материнский капитал.
2. Размен квартиры вследствие развода матери и отца.
3. Острая необходимость в лечении супруга или ребенка.
4. Переезд из неблагополучного, криминогенного, неразвитого или экологически опасного региона.
С какого возраста ребенок может продать свою долю? Юридические сделки – прерогатива совершеннолетних дееспособных лиц. Дети, в силу недостижения 18 лет, ограничены в своих действиях. Важное значение играет возраст ребенка – исходя из этого у детей появляются права и обязанности:
- малолетство (от 6 до 14 лет) – ограничены в распоряжении имуществом, особенно с недвижимостью. Интересы малолетнего ребенка представляют его родители, опекуны или представитель органа опеки;
- подростковый (от 14 до 17 лет включительно) – имеют больший круг полномочий, в частности правом подписи на юридических документах. Однако все еще действуют с согласия законных представителей – матери и отца. Уже с 14 лет ребенка могут спросить, согласен ли он на продажу квартиры? Ответ играет пусть и не решающее, но важное значение для опекунского совета;
- совершеннолетние (от 18 лет и старше) – никаких ограничений по сделкам не предусмотрено (исключение – ограниченная дееспособность или недееспособность в силу психических отклонений).
Затевая продажу жилья, супруги должны прийти к общему решению. Если мать обратиться в орган опеки, а отец будет против – разрешение не выдадут. Развод и раздельное проживание роли не играют – согласие отца получить все же придется, пусть и через суд.
Если второй супруг признан умершим или пропавшим без вести – нужно приложить копию судебного решения. Аналогично и в случае с лишением родительских прав в отношение ребенка-собственника. Если отец умер – понадобится свидетельство о смерти из ЗАГС.
Пример: Некая гражданка собиралась продать 2-комнатную квартиру и приобрести 3-комнатную – для себя, матери и сына. Отец ребенка с ними не проживал. Ранее он был лишен судом родительских прав за пьянство и систематические побои ребенка. Согласия на продажу квартиры он не давал. Гражданка обратилась за консультацией в орган опеки. Представитель органа опеки разъяснила, что раз отец лишен родительских прав, требовать от него согласия не нужно. Достаточно написать заявления и приложить копию судебного постановления. Таким образом, гражданке не пришлось получать согласие бывшего мужа.
25 декабря 2023
Совместно нажитое имущество в гражданском браке
В соответствии с российским законодательством признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. Совместное проживание одной семьей без такой регистрации в органах ЗАГС к зарегистрированному браку не приравнивается. По общему правилу лица, проживающие в "гражданском браке" (сожители), не обладают правами и обязанностями супругов в соответствии с семейным законодательством, их правовой статус регулируется иначе.
У супругов в зарегистрированном браке возникает совместная собственность на приобретенное в период брака имущество, являющееся общим, даже если один из супругов не имел дохода. Оформление документов на имущество на одного из супругов или в совместную собственность принципиального значения не имеет в связи с тем, что такое имущество является совместно нажитым. В "гражданском браке" режим совместной собственности на приобретенное имущество не возникает, доходы и имущество каждого из сожителей являются его личной собственностью. В таком "браке" все имущество будет считаться личной собственностью того человека, на кого оно оформлено. Брачный договор в "гражданском браке" также не заключается, так как его сторонами могут быть только лица, вступающие в брак, или супруги.
Сожители не являются наследниками друг за другом в порядке наследования по закону. При рассмотрении исков сожителей о включении в состав наследников суды исходят из того, что наследниками за умершим супругом первой очереди могут быть только лица, состоящие в зарегистрированном браке.
В категории дел по наследственным спорам в случае смерти одного сожителя большое количество исков подается пережившим сожителем к наследникам первой очереди, когда сожитель претендует на совместно нажитое имущество, однако суды, как правило, не встают на сторону сожителя. Само по себе установление факта совместного проживания, наличия общего бюджета, ведения общего хозяйства не может повлечь для истца правовых последствий в виде возникновения права общей собственности, поскольку такой иск может быть удовлетворен судом лишь в тех случаях, когда между этими лицами имелась договоренность о создании общей собственности на объекты движимого и недвижимого имущества и именно в этих целях они вкладывали свои средства в их покупку.
Так, например, Истец обратилась в суд с иском о признании права собственности на жилое помещение, указав, что она совместно проживала с умершим до момента его смерти. В браке они не состояли, общих детей нет, но их отношения фактически носили брачный характер, поскольку они совместно проживали, вели общее хозяйство, а также у них был совместный бюджет. По договору купли-продажи ею была приобретена квартира на личные денежные средства Истца, оплата по данному договору проходила с ее расчетного счета напрямую на счет продавца. Данный факт подтверждается платежным поручением, и умерший финансово не участвовал в данной сделке. Однако договор купли-продажи был заключен только на имя умершего, а впоследствии право собственности на купленную квартиру было также зарегистрировано в силу ряда определенных причин только на умершего. Истец полагала, что оснований для признания права общей долевой собственности в данном случае не имеется, поскольку титульный владелец финансово не участвовал в приобретении квартиры, которая приобретена полностью на личные денежные средства Истца. В связи с этим она просила признать за ней право собственности на квартиру.
Разрешая спор по существу, оценив представленные в дело доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии доказательств, которые бы подтверждали факт заключения устного договора дарения денежных средств между истцом и умершим. Сам по себе факт передачи денежных средств умершим истцу, бесспорно, не свидетельствует о воли дарителя передать денежные средств в дар непосредственно истцу, поскольку впоследствии умершим на указанные денежные средства приобретено спорное жилое помещение. Принимая во внимание данные обстоятельства, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований Истца. Стороны ошибочно полагают, что сожительство порождает такие же последствия для "супругов", как в официально зарегистрированном браке. Для того чтобы обезопасить такие отношения в части приобретения совместного имущества, такое имущество необходимо оформить в долевую собственность. И в случае расторжения "гражданского брака", а простыми словами прекращения отношений, каждая из сторон останется с той частью долевой собственности, в которую она вложилась.
10 ноября 2023
В каком случае ребенка могут оставить с отцом при разводе
В нашей стране суды всегда отдавали предпочтение матери при определении места проживания ребенка после развода. Дети, особенно маленькие, чаще остаются жить с матерями, при этом отцам предоставляется право видеть и воспитывать детей, а также на них возлагается обязанность ежемесячно выплачивать деньги на содержание детей. Что делать отцу, чтобы ребенок остался жить с ним?
Если отец решил добиться совместного проживания с ребенком, ему стоит придерживаться определенного порядка действий. Прежде всего, нужно принять меры досудебного урегулирования спора, и только потом, если разногласия устранить невозможно – приступать к судебной процедуре.
Нельзя инициировать судебное разбирательство, не попытавшись разрешить спор о месте жительства ребенка мирным путем. Возможно мать совсем не против, чтобы дети жили вместе с отцом?
Родителям нужно мирно обсудить все вопросы, связанные с детьми. Принимая решения по каждому из вопросов, мать и отец должны руководствоваться интересами детей, а не собственными интересами.
• С кем из родителей детям будет безопаснее, надежнее, комфортнее жить?
• Как часто родитель, проживающий отдельно, может видеть детей?
• Каким должно быть воспитание детей?
• Как между родителями должны быть распределены обязательства по содержанию детей?
Результатом обсуждения должно стать письменное соглашение – одно или несколько – в котором будут изложены все достигнутые договоренности о детях. В таком случае можно обойтись и без судебного разбирательства.
Если же мирные переговоры невозможны, или если договоренности, достигнутые между родителями, нарушают права ребенка или родительские права, можно начинать подготовку к судебному процессу.
Отец должен обосновать, почему возникла необходимость смены места проживания детей и убедить суд, что проживание с отцом подходит детям больше, чем проживание с матерью.
Нельзя недооценивать поддержку друзей, родственников, детских воспитателей, учителей, тренеров, репетиторов – каждое свидетельское показание будет рассмотрено в суде и принято в качестве доказательства.
Один из самых ответственных шагов – составление иска и сбор документальных доказательств того, что проживание детей с матерью противоречит интересам детей. Инициировать судебное разбирательство о месте проживания детей можно как во время бракоразводного процесса (для этого истец должен указать в иске соответствующие требования, или ответчик – подать встречный иск), так и в отдельном судебном процессе.
В судебном заседании суд рассматривает иск и все документы, которые к нему приложены, после чего выслушивает стороны – отца и мать. Задача суда – всестороннее изучение дела и вынесения справедливого решения в интересах детей.
К рассмотрению дел, затрагивающих права несовершеннолетних детей, обязательно привлекается орган опеки.
Если ребенок уже достиг 10-летнего возраста, суд выслушивает и обязательно учитывает его желание. Однако даже если ребенок хочет остаться с отцом после развода, желание ребенка не является для суда решающим – суд принимает окончательное решение с учетом всех обстоятельств.
Какие факторы суд принимает во внимание?
1. Мать страдает от алкоголизма наркотической зависимости.
2. Мать страдает психическими расстройствами
3. Мать совершает насилие над ребенком
4. Мать не работает или находится в затруднительном материальном положении
5. Ребенок хочет остаться с отцом
Маленькие дети еще не могут мыслить рационально и принимать решения, которые не нарушают их собственных прав и интересов. Поэтому желание маленького ребенка не является для суда решающим – суд учитывает совокупность всех обстоятельств. Но если ребенку уже исполнилось 10 лет, суд спрашивает и обязательно принимает во внимание желание ребенка.
03.10.2023
Трудовые права участника СВО
Граждане, которые участвуют в СВО, имеют серьезную государственную поддержку, в том числе и в области трудовых прав. Одним из серьезных вопросов как для самих участников СВО, так и для их работодателей является тема увольнения сотрудника, который участвует в спецоперации.
В юридической практике встречаются случаи, когда увольняли сотрудника, не мобилизованного по повестке, а добровольно заключившего контракт на участие в СВО. Причем основание - прогул, который обосновывался тем, что он (сотрудник) состоит в новых трудовых отношениях, не прекратив прежние и должным образом не уволенный, а значит, неуважительно отсутствует на работе. В целях укрепления трудовых гарантий мобилизованных граждан после объявления частичной мобилизации оперативно были подготовлены поправки в ТК РФ и ряд других федеральных актов. Ими, в частности, предусмотрены особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Таким особенностям теперь посвящена отдельная ст. 351.7 ТК РФ. Кстати, поправки касаются не только работников, работающих по трудовым договорам, но и гражданских служащих, с которыми заключены служебные контракты.
Не лишним будет напомнить, что как для мобилизованных, так и для добровольно заключивших контракт, закон ставит знак равенства. Действуют общие правила, указанные в ст. 351.7 ТК РФ - то есть приостановление действия трудового договора. Согласно части восьмой 351.7 ТК РФ действие трудового договора, который был приостановлен в случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им контракта, возобновляется в день выхода работника на работу. В целом, как определил ТК РФ, расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период приостановления действия трудового договора не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный период срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя, выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
На практике не вызывает сложностей прекращение трудового договора с мобилизованным по самому скорбному основанию - смерть работника.
Согласно Трудового кодекса, смерть работника является одним из независящих от воли сторон обстоятельств, по которым прекращается трудовой договор. То есть трудовой договор прекращается фактически моментом (днем) смерти.
В связи с этим не действует ограничение на расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период приостановления действия трудового договора, установленное ст. 351.7 ТК РФ. Факт смерти работника удостоверяется органами записи актов гражданского состояния соответствующим свидетельством (либо решением суда о признании лица умершим), которое и служит документальным основанием прекращения трудовых отношений. Момент прекращения трудового договора будет определяться датой смерти работника, указанной в свидетельстве о смерти. На основании свидетельства работодатель издает приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора.
Согласно Трудового кодекса, увольнение мобилизованного сотрудника в период приостановки трудового договора не допускается, за исключением случаев:
- ликвидации компании или прекращения действия ИП-работодателя;
- истечения срока действия трудового договора, заключенного на определенный срок.
- по инициативе самого работника;
- в случае смерти работника.
31.08.2023
Можно ли выселить собственника за долги?
Согласно Конституции РФ, собственность человека характеризуется её неприкосновенностью, то есть каждый гражданин имеет право владеть, использовать и распоряжаться своим имуществом.
«Плохое поведение» собственника жилого помещения выражается в его использовании не по назначению, систематическом нарушении прав и интересов соседей либо бесхозяйственном обращении с жильём, что подразумевает его разрушение. Во всех этих случаях орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения - также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения. Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению, без уважительных причин не производит необходимый ремонт, то следующий шаг - обращение в судебные инстанции. Суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже жилого помещения с публичных торгов. Вырученные от продажи средства выплачиваются собственнику за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
На практике эти нормы применяются крайне редко. Одним из принципов гражданского права является неприкосновенность собственности. Прекращение права собственности принудительно, вопреки воле собственника, не должно иметь по определению широкого распространения. В соответствии с действующим законодательством выселение из квартиры невозможно, если она является единственным жильём как для должника, так и для членов его семьи, проживающих с ним совместно.
Но при этом следует помнить, что лишить владельца его доли в квартире возможно при одном из следующих условий:
- доля, находящаяся в собственности, не является значительной;
- доля не определяется в натуральном измерении, то есть не составляет право на владение одной конкретной комнатой;
- доля не используется собственником или не является объектом владения первой необходимости (то есть владелец имеет в собственности также другое жилье).
Суды принимают во внимание тот факт, есть ли у собственника иное недвижимое имущество, кроме малозначительной доли в конкретной квартире. Если в собственности находятся иные помещения, то шансы на положительное решение суда о принудительном выкупе значительно повышаются.
Лишение собственника доли в квартире без его согласия в основном обусловлено двумя причинами: состоятельность самого владельца или нарушение интересов государства и страны.
Какие есть уважительные причины, позволяющие избежать выселения? В ходе рассмотрения дел о выселении суды учитывают важные обстоятельства, объясняющие факт неплатежей:
- потеря источника дохода в связи с сокращением штата;
- тяжёлая финансовая ситуация в семье;
- задержки с зарплатой у работодателя;
- наличие несовершеннолетнего ребёнка в семье проживающих;
- длительный больничный должника;
- инвалидность в результате несчастного случая или производственной травмы.
Если неуплата происходит в результате рассеянности, алкоголизма или употребления наркотиков, это не будет служить смягчающим вину обстоятельством.
Таким образом, выселение собственника из квартиры возможно, хотя и не является распространённым.
29 июня 2023
Можно ли вывозить ребенка за границу без разрешения одного из родителя после развода
Выезд за рубеж требует соблюдения условий и выполнения правил юридического характера, которые распространяются не только на совершеннолетних граждан, но и на детей.
Особенно много вопросов по поводу зарубежной поездки ребенка возникает у разведенных родителей:
- Может ли сын или дочь беспрепятственно выезжать за рубеж в сопровождении только одного из родителей?
- Что делать, если мама или папа станет препятствовать поездке?
- Можно ли запретить вывозить ребенка?
Согласно законодательства РФ, развод между родителями никак не отражается на правовом статусе ребенка, выезжающего за рубеж, и при соблюдении норм закона – не может быть препятствием для поездки. В законодательстве РФ нет норм, которые запрещают или ограничивают возможность выезда несовершеннолетнего ребенка за границу с одним из родителей, независимо от семейного статуса матери и отца.
Это значит, что ни в браке, ни во время бракоразводного процесса, ни после развода у вас не должно возникнуть правовых осложнений с выездом за границу вместе со своим ребенком, никакие разрешительные документы ни от родственников, ни от государственных органов РФ для этого получать не нужно.
И только если ребенок выезжает из страны без родительского сопровождения, помимо других документов, он должен иметь с собой согласие на выезд несовершеннолетнего гребенка от матери или отца (или другого лица, заменяющего родителя), заверенное нотариально, с указанием срока визита и государства, которое он посетит. Такой порядок предусмотрен федеральным законом №114 от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
Но, хотя законодательство РФ не требует получения от одного из родителей разрешения на выезд ребенка с другим родителям, это не значит, что такое требование не предъявляют другие государства. В процессе подготовки к путешествию, примите во внимание все правила въезда несовершеннолетнего ребенка в государство, которое вы с ним собрались посетить. Законодательство некоторых государств требует предъявления нотариально заверенного согласия от второго родителя, если ребенок въезжает только с матерью или отцом.
Получение родительского разрешения обязательно, если ребенок выезжает не с матерью или отцом, не с опекуном или попечителем, не с усыновителем, а с посторонним лицом (учителем, воспитателем, тренером и т.д.). При этом достаточно разрешения только одного из родителей, если второй не заявлял о несогласии.
Что необходимо для вывоза ребенка за границу после развода? Самое важное, о чем родителю следует позаботиться перед выездом несовершеннолетнего ребенка в другую страну, это пакет документации.
Итак, если отец и мать – разведены, и ребенку предстоит поездка за границу с одним из родителей, необходимо подготовить такие документы:
• загранпаспорт ребенка;
• гражданский и загранпаспорт родителя;
• свидетельство о рождении (с подтверждением российского гражданства) или гражданский паспорт ребенка.
Но закон позволяет отцу или матери подготовить письменный документ, в котором будет изложен запрет на выезд ребенка за рубеж и аргументация причин и мотивов такого запрета. Такой документ – заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего ребенка из России - подается заинтересованным родителем в местный орган ФМС РФ или в орган Пограничной службы, а если заявитель сам проживает за рубежом – в дипломатическое или консульское учреждение.
Родитель, решительно настроенный против поездки ребенка за границу, не обязан уведомлять второго родителя о поданном им в ФМС РФ заявлении. Известно множество примеров срыва запланированного детско-родительского отдыха по причине запрета на выезд, о котором становится известно во время прохождения пограничного контроля. И чтобы не произошел курьез, и о запрете на выезд не стало известно уже во время путешествия, желательно заблаговременно подать запрос в ФМС РФ и узнать, не подавалось ли от отца или матери такое заявление.
29 мая 2023
Делится ли наследство между супругами?
За период супружеской жизни мужем и женой может быть приобретено множество разнообразного имущества – от городских квартир или загородных домов до кухонных гарнитуров и столовых приборов.
Как известно, это имущество принадлежит к одной из двух категорий – личное и совместное. Совместное имущество подлежит разделу между мужем и женой, а личное – остается неделимым. К какой категории можно отнести наследство? Делится ли наследство?
Например, взаимоотношения мужа с женой ухудшились, он перестал работать, начал злоупотреблять алкоголем. Жена думает о разводе. Но дело в том, что они живут в квартире, полученной женой по наследству от мамы 5 лет назад. Когда мама умерла, они с мужем уже состояли в браке на протяжении 2 лет. Значит, придется делить мамину квартиру с мужем в случае развода?
Закон четко разделяет понятия личного и совместного супружеского имущества:
- к совместному имуществу относится все то, что было приобретено в период супружеской жизни;
- к личному имуществу относится все то, что было в собственности мужа или жены до брака, а также то, что было получено в дар или по наследству в период брака.
Согласно данной формулировке, наследство является личной собственностью мужа или жены, значит не подлежит разделу между супругами. Однако в некоторых случаях наследство может быть совместной собственностью супругов и, следовательно, подлежать разделу между ними. Это происходит в тех случаях, когда супруги становятся сонаследниками имущества:
- супружеская пара была указана в завещании в качестве наследников;
- муж и жена стали наследниками по закону (например, после умершего сына или дочери, внука или внучки).
Итак, если наследником является только один из супругов, наследственное имущество принадлежит ему на праве личной собственности и не может быть поделено. В некоторых случаях супруги могут быть сонаследниками – тогда наследство принадлежит им на праве совместной собственности, следовательно, подлежит разделу.
Как доказать, что наследство является личной или совместной собственностью? Очень просто. Доказательством является Свидетельство о праве на наследство – официальный документ, который выдается нотариусом после завершения процедуры наследования. Никакие другие доказательства (например, свидетельские показания, письма, записи разговоров) во внимание не принимаются.
Вернемся к вышерассмотренному вопросу. Придется ли женщине делить с мужем унаследованную после смерти мамы квартиру? Разумеется, нет. В полученном женщиной Свидетельстве о праве на наследство нет и не может быть упоминания о ее муже, поскольку зять не был наследником умершей тещи. И тот факт, что мужчина проживал в квартире 2 года еще не дает ему права на раздел этой квартиры.
Случаи, когда наследниками имущества становятся одновременно оба супруга – очень редки. Гораздо чаще происходит так, что имущество наследует только один из супругов. В таком случае второй супруг не может претендовать на раздел. Или все-таки может? В некоторых случаях – может.
Например, если наследственное имущество, принадлежащее одному из супругов, было значительно улучшено благодаря вложению денежных средств, времени, труда со стороны второго супруга.
Только суд может принимать решение о переводе наследственного имущества из категории личной собственности одного супруга в категорию совместной супружеской собственности. На основании этого судебного решения возможен раздел имущества между супругами-совладельцами.
28 апреля 2023 г.
Оспаривание отцовства
Споры и разбирательства по поводу опровержения отцовства — совсем не редкость в российской судебной практике. Это связано с тем, что в семейном законодательстве РФ понятие отцовства имеет не только моральную, но и юридическую сторону — взаимные права и обязанности, возникающие на основании происхождения ребенка от отца.
Какие основания есть для оспаривания отцовства? Возможность оспорить отцовство (происхождение ребенка от отца) предусмотрена Семейным кодексом. Единственным основанием для оспаривания записи об отцовстве является отсутствие родственной связи между отцом и ребенком, что должно быть должным образом подтверждено и доказано в судебном порядке.
Данные отца вносятся в актовую запись о рождении ребенка на основании:
1. Законного супружества. Если ребенок родился в законном браке (или в течение 300 дней после развода), его отцом записывают мужа матери. Чтобы оспорить отцовство, муж матери должен в судебном порядке доказать, что отцом таковым не является.
2. Добровольного признания отцовства через ЗАГС. Иногда мужчины по доверчивости или заблуждению признают родственную связь с ребенком, рожденным вне брака, и соглашаются на внесение данных в актовую запись о рождении. В дальнейшем, если они сомневаются или обнаруживают обман, чтобы оспорить признанное добровольно отцовство, им нужно в судебном порядке доказать отсутствие действительного родства.
Мужчина, который был поставлен в известность о том, что в действительности не является отцом, и невзирая на это добровольно признал отцовство и позволил внести его данные в актовую запись о рождении ребенка, в последствии не имеет права оспаривать отцовство.
Считается, что если мужчина знал, что ребенок не его, то осознанно и добровольно взял на себя родительские обязанности по отношению к сыну или дочери, несмотря на отсутствие кровного родства.
3. Принудительного признания отцовства через суд. Даже если отцовство было доказано в судебном порядке, вследствие чего данные отца были внесены в актовую запись о рождении ребенка, это еще не значит, что оно не может быть оспорено, если будут представлены новые и достоверные доказательства отсутствия родственной связи между ребенком и отцом.
Таким образом, суть процедуры опровержения отцовства, которая происходит исключительно в судебном порядке, заключается в том, чтобы доказать отсутствие родственной связи между отцом и ребенком и исключить данные отца из актовой записи о рождении ребенка.
Чаще всего это происходит при таких обстоятельствах:
Муж оспаривает отцовство по отношению к ребенку, которого жена родила от другого мужчины, находясь в браке;
Мужчина оспаривает отцовство законного мужа матери или другого мужчины, если биологическим отцом является он сам;
Мужчина оспаривает собственное отцовство, которое он признал добровольно, находясь в заблуждении;
Мать ребенка оспаривает отцовство законного мужа или мужчины, добровольно признавшего себя отцом, если в действительности он таковым не является.
Подать исковое заявление об оспаривании отцовства можно в любое время, независимо от момента, когда отец или мать узнали об отсутствии родственной связи.
Кто может подать иск? Круг лиц, которые вправе подать иск об опровержении родственной связи между отцом и ребенком, ограничен законом.
Согласно Семейного кодекса дело может быть рассмотрено…
по заявлению матери ребенка;
по заявлению отца ребенка;
по заявлению самого ребенка, достигшего совершеннолетия;
по заявлению опекуна или попечителя ребенка.
К судебному разбирательству могут быть привлечены третьи лица: представители органа опеки и попечительства, работники органа ЗАГС.
29 марта 2023 г.
В чем разница между ограничением и лишением родительских прав
Несовершеннолетние дети являются особой категорией населения, которая находится под отдельной защитой и охраной государства. В частности, специальные уполномоченные на это органы следят, чтобы родители тщательно соблюдали свои обязанности по отношению к детям и не создавали угрозы для их здоровья и жизни. В противном случае к ним могут быть применены определенные меры воздействия, наиболее суровыми из которых являются ограничение и лишение родительских прав. В чем их различия?
Так, ограничение родительских прав заключается в том, что ребенка отбирают у его отца или матери, лишая их возможности продолжать его самостоятельное воспитание.
Основанием для этого является наличие в семье опасного или вредного влияния, которое оказывается на несовершеннолетнего и может представлять угрозу для его здоровья или жизни. Примером этого может быть психическое расстройство, тяжелый разрыв семейных отношений, заболевание, злоупотребление наркотическими или алкогольными веществам. Главной особенностью этой меры является тот факт, что применяется она только на определенный срок. Этот срок отводится родителям для того, чтобы они могли исправить свое поведение и устранить все имеющиеся опасные факторы. После этого наказание может быть отменено.
Лишение прав — это уже более суровая мера, которая применяется только в крайних случаях, когда никаких других способов уберечь ребенка от возможной опасности уже не существует. В этом случае его отбирают у отца или матери на постоянной основе, без возможности возврата обратно. При этом теряются все родительские права: на воспитание, представление интересов, получение денежной помощи на ребенка.
Ограничение родительских прав и их лишение — это две разные по своей правовой природе меры, однако многие путают их или не могут найти существенной разницы.
Прежде всего, ограничение прав является более мягкой мерой и может применяться в качестве предупреждения перед крайним способом воздействия на родителя, а именно лишением его прав.
Это происходит, когда нарушения присутствуют, однако для полного лишения прав достаточных оснований нет.
Вторым отличием является наличие при ограничении временных рамок. Так, родителю предоставляется шестимесячный срок после отбирания у него ребенка, в течение которого он должен устранить все имеющиеся негативные факторы влияния. В это время представители органов опеки и попечительства могут наведываться к отцу или матери, проверять его состояние, опрашивать соседей или коллег.
Если будет установлено, что родитель изменил свое поведение в лучшую сторону и ему не опасно отдавать несовершеннолетнего, меру могут и отменить. Однако в том случае, если никаких изменений не произойдет, дальнейшим действием может стать инициирование полного лишения прав.
В этом случае вернуть ребенка будет намного сложнее, поскольку эта мера применяется бессрочно, вплоть до его совершеннолетия.
Следующее отличие заключается в том, что при ограничении родителю могут предоставить возможность видеться с ребенком. Однако данная возможность будет только в том случае, если подобные встречи не будут оказывать никакого негативного влияния на несовершеннолетнего. После полного лишения прав любые контакты с ним, в том числе и личные встречи, не допускаются.
Также при ограничении родитель может претендовать на получение имущества ребенка в случае его смерти, то есть быть его наследником. После лишения прав такая возможность уже не будет предоставляться — все имущественные связи между ними будут прерваны. Ребенок же имеет право на наследство, а также на пользование жилплощадью отца или матери в каждом из этих случаев.
Еще одно право, которое сохраняется за родителем при ограничении его прав — это возможность требовать алименты со своего ребенка (например, в случае наступления нетрудоспособности). Лишенный прав родитель претендовать на такую помощь уже не сможет.
Очевидно, что данные различия являются очень существенными, поскольку лишение прав — это намного более суровая мера. Последний вид наказания применяется уже в тех случаях, когда ситуация становится слишком опасной и других способов защитить несовершеннолетнего от вредного влияния со стороны родителей просто не существует.
После применения и первой, и второй меры она может быть отменена в судебном порядке, но только при условии, что родитель полностью изменить свой образ жизни.
28 февраля 2023 г.
Если на Вас «повесили» чужой долг
Представьте себе ситуацию - приходите в магазин, предъявляете к оплате банковскую карту, а там недостаточно средств. Начинаете разбираться, находите пристава, и оказывается у вас большой долг банку, ЖКХ или налоговой службе. А долгов перед банками, коммунальщиками или налоговой нет.
В правоприменительной практике вышеописанная ситуация периодически встречается. Это происходит из-за технических ошибок или недостаточности информации в профессиональных системах и реестрах, когда должник - ваш однофамилец или полный тезка. В таких ситуациях вы юридически становитесь на место должника и на вас автоматически возлагается обязанность оплатить задолженность (проценты, неустойки, пени и т.д.).
Что делать в данной ситуации? Если вы узнали о "своем долге", когда деньги уже списаны, то целесообразно и необходимо в кратчайшие сроки ехать к приставу и знакомиться с материалами исполнительного производства. Если выясниться, что вы "двойник", то писать жалобу в порядке подчиненности старшему судебному приставу и представлять доказательства отсутствия долга. Платежки ЖКХ, налоговой, паспортные данные, СНИЛС, ИНН и прочее (все доказательства прикладываются к жалобе). Также писать ходатайство в рамках исполнительного производства, чтобы пристав связывался со взыскателем и истребовал документы, на основании которых возник долг. Например, паспортные данные в кредитном договоре будут отличаться от ваших.
Всю предварительную информацию перед визитом к приставам можно получить через информационный сервис "Банк данных исполнительных производств", который доступен также на главной странице сайта в разделе "Узнай о своих долгах", используя только свои Ф.И.О. и дату рождения, можно установить, являетесь ли вы должником, номер исполнительного производства, реквизиты исполнительного листа. После истечения 5-дневного срока для добровольного исполнения судебный пристав может принять меры принудительного исполнения, такие как: обращение взыскания на денежные средства; обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений; наложение ареста на имущество должника, находящееся у него или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества; а также иные действия, предусмотренные законом или исполнительным листом.
В случае получения банком или иной кредитной организацией постановления судебного пристава исполнение содержащихся в исполнительном листе требований о взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов. Банк обязан в течение 3 дней со дня получения постановления сообщить судебному приставу о его исполнении.
Итак, после того как выясниться, что вы "двойник", первое действие - это подача жалобы на действия судебного пристава-исполнителя в 3 адреса: в порядке подчиненности старшему судебному приставу, копию направить в вышестоящий орган судебных приставов, а также прокуратуру.
Способ подачи жалобы зависит от вашего выбора:
- заказным письмом по почте;
- нарочным или через курьера в соответствующий отдел судебных приставов.
Но если все-таки дело не сдвинулось с мертвой точки, и после того, как были представлены все доказательства, с вас взыскивают денежные средства, необходимо обращаться в суд с исковым заявлением, в котором просить признать действия незаконными и отменить все аресты и ограничения по счетам.
Итак, если вы стали должником -"двойником", то первое, что должны сделать, это связаться с судебным приставом и прояснить ситуацию. Целесообразно сразу же написать жалобу в порядке подчиненности и прокуратуру, как описано выше. Это обеспечит контроль должностных лиц за ситуацией и заявление ваших претензий относительно неправильного исполнения судебного акта, по которому должник другой человек. А дальше - только обращение в суд с исковым заявлением по месту нахождения отдела судебных приставов.
31 января 2023 г.
Юридическому бюро Еврейской автономной области 10 лет
Институт оказания бесплатной юридической помощи для граждан является нововведением и был создан по инициативе президента РФ в 2013 году. Еврейская автономная область была в первой десятке субъектов Российской Федерации, на территории которой было создано и приступило к работе государственное юридическое бюро.
Сегодня оказание бесплатной юридической помощи гражданам на территории области - это не просто юридическая деятельность, а большой и очень важный проект социального ориентирования, так как данная деятельность направлена на помощь малоимущим, социально необеспеченным гражданам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям сиротам, многодетным семьям и многим другим группам населения.
Очень эффективно сотрудники юридического бюро проявили себя в периоды объявления на территории нашей области чрезвычайных ситуаций. Работая совместно с органами власти непосредственно в пунктах временного размещения граждан, в населенных пунктах, отрезанных водой, юрисконсульты готовили документы и учувствовали в судах по восстановлению и запищите гражданских прав граждан, пострадавших от наводнений.
Возможно, именно поэтому у многих жителей области создалось впечатление о том, что сотрудники юридического бюро работают только в этом направлении. На самом деле, в ходе ежедневной работы с жителями г. Биробиджана и районов области, сотрудники юридического бюро оказывают квалифицированную бесплатную помощь в вопросах семейного права, трудового права, вопросах, связанных с пенсионным обеспечением. Многодетным семьям, одиноким родителям, детям-сиротам оказывается помощь в своевременности получения всех положенных им социальных гарантий, установленных государством. Большой сектор вопросов ложиться на плечи сотрудников бюро, при обращении граждан в рамках жилищно-коммунальных вопросов.
С недавнего времени юридическое бюро стало оказывать услуги в спорных вопросах, связанных с наследственным правом. В целом, за период своей деятельности сотрудниками государственного юридического бюро была оказана помощь гражданам порядка пятнадцати тысяч раз.
В 2022 году от министерства юстиции РФ ОГКУ Государственное юридическое бюро получило специализированный автомобиль с оборудованным в нем мобильным офисом. Данный автомобиль активно использовался бюро для приема граждан в разных районах нашей области. Этот вид помощи оказался востребованным среди граждан, так как не у всех есть возможность обратиться со своей проблемой по нашему основному адресу.
Сегодня жители нашей области могут обратиться в государственное юридическое бюро для получения помощи в основной офис, расположенный по адресу: г. Биробиджан, ул. Набережная, 52. Так же для получения устной консультации можно обратиться к сотруднику юридического бюро в операционном зале центрального здания МФЦ по адресу: г. Биробиджан: пр. 60 - летия СССР, 12 А, окно № 27. В случае острой необходимости в бюро существует телефон горячей линии 2-23-66.
Более подробную информацию о деятельности бюро, в том числе о видах оказываемой юридической помощи можно увидеть на баннерах, располагаемых на остановках г. Биробиджана, на информационных листах, размещенных в маршрутных автобусах г. Биробиджана, а также в сети магазинов «Бум» и «Бридер».